Статья 1153 ГК РФ. Способы принятия наследства (действующая редакция)

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Статья 1153 ГК РФ. Способы принятия наследства (действующая редакция)». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Если наследник является единственным, никто не оспаривает его права в отношении наследственного имущества, он может составить заявление о признании фактического принятия наследства, приложив к нему подтверждающие документы. В таком случае дело рассматривается в порядке особого производства — устанавливается факт, имеющий юридическое значение.

Фактическое принятие наследства у нотариуса

Помимо фактического принятия, наследство должно быть юридически оформлено за наследником. Для этого необходимо, чтобы нотариус выдал наследнику свидетельство о праве наследство на имущество наследодателя.

Закон не ограничивает срок, в течение которого наследник, фактически принявший наследство, может обратиться к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство. Это можно сделать в любое время.

Разумеется, свидетельство о праве на наследство требуется, когда в наследственную массу входит движимое и недвижимое имущество (дом, квартира, земля, транспортные средства, денежные вклады, акции и векселя и иные ценные бумаги, гаражи, доля в бизнесе, и т.д.), право на которое должно быть зарегистрировано (оформлено) в установленном законом порядке.

Переход по наследству предметов домашнего обихода, техники, личных вещей и прочего подобного имущества наследодателя не требует какого-то оформления.

Процедура оформления наследства по мотиву его фактического принятия не так сложна, как судебное восстановление срока вступления в наследство, но и в этом случае может потребоваться обращение в суд.

Установить факт принятия наследства нотариус вправе самостоятельно.

Для этого наследнику следует обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело, с документами, подтверждающими факт принятия наследства. Если наследственное дело вовсе не заводилось, по заявлению наследника нотариус заведет его.

Нотариус наделен правом самостоятельно оценить действия наследника, направленные на фактическое принятия наследства, исследовать все представленные в качестве подтверждения документы, и решить, можно ли считать наследника фактически принявшим наследство.

Обстоятельства, при которых нотариус, как правило, самостоятельно определяет фактическое принятия наследства:

  • Имело место совместное проживание наследника с наследодателем при его жизни. Это может быть подтверждено справкой о регистрации лиц по конкретному адресу (сведениями из домовой книги и т.д.). При этом, необязательно, чтобы совместное проживание наследодателя и наследника имело место именно в жилом помещении, которое входит в наследственную массу. Они могли проживать даже в неприватизированной квартире, или в жилье самого наследника. Главное – это наличие доказательств того, что они проживали вместе.
  • Наследник является сособственником наследуемого имущества. То есть, если наследник и наследодатель имели имущество на праве общей (совместной или долевой) собственности.

При вышеуказанных обстоятельствах нотариус, оценив в совокупности все представленные наследником доказательства совершения действий, направленных на принятие наследства, может самостоятельно установить факт принятия им наследства и выдать свидетельство о праве на наследство.

В каких случаях нотариус может отказать в установлении факта принятия наследства

  • Если, оценив ситуацию, нотариус придет к выводу о том, что действия наследника не свидетельствуют с достоверностью о фактическом принятии наследственного имущества, то он не установит данный факт, а разъяснит заявителю его право обращения в суд с данным вопросом.
  • То же самое произойдёт и в том случае, если у наследника не имеется письменного подтверждения фактического принятия наследства. Без документов нотариус не будет самостоятельно устанавливать этот юридически значимый факт.
  • При наличии между наследниками спора о праве нотариус также разъясняет заявителю право обращения в суд.
  • Если нет документального подтверждения родства между наследодателем и наследником, последнему придется прежде всего устанавливать в судебном порядке факт родства с наследодателем. А это значит, что нотариус точно отправит заявителя в суд. Обратите внимание, что при обращении в суд требования об установлении факта родства и об установлении факта принятия наследства можно заявить одновременно.

В большинстве случаев нотариусы отправляют фактических наследников в суд для решения вопроса об установлении факта принятия наследства. По практике, исключение составляют в основном те случаи, когда имело место совместное проживание наследника и наследодателя.

В любом случае помните, что нотариус вправе, но не обязан определять фактическое принятие наследником имущества наследодателя.

Судебная практика решения об установлении факта принятия наследства

Последовательность событий, предшествующих установлению, всегда аналогична. Правопреемник, оставленный без наследства, обращается к родственникам с просьбой по-хорошему разделить имущество, чтобы восстановить справедливость. Если те против и не хотят оформлять установление в нотариальном порядке, подается иск, инициируется судебный процесс. После разбирательства судья выносит вердикт, который отображается в постановлении органа. Теперь можно переоформлять собственность.

Пример ситуации, требующей проведения процедуры. Гражданин Сулимов А. В. является внебрачным сыном г-на Сахарова В. Н., который умер и оставил наследство. Законный ребенок подал заявление и желает установить себя единственным претендентом. На основании отсутствия прямых доказательств нотариус отказал Сулимову. Последний подал иск в суд. Был назначен анализ ДНК, который подтвердил родственную связь с кровным сыном Сахарова. Установление отцовства позволило Сулимову А. В. получить половину наследственной массы.

Зачем нужно обращаться к нотариусу

Часто в состав наследства входит недвижимость (квартира, дом, земельный участок, гараж), транспортные средства, иногда предприятие (доля в бизнесе), ценные бумаги (акции, облигации). Таким имуществом можно воспользоваться фактически, например, осуществлять руководство предприятием. Однако все перечисленные виды собственности требуют регистрации права собственности в государственных Реестрах.

Перерегистрировать их на свое имя наследник может, только представив в Росреестр, ГИББД, правление ООО свидетельство о праве на наследство. Если же он не будет числиться в госреестрах как собственник имущества, он не сможет его продать, обменять, подарить или завещать. Таким образом, получение нотариального свидетельства — необходимость, даже когда правопреемник законно осуществил фактическое принятие наследства по закону и/или по завещанию умершего лица.

Читайте также:  Порядок получения Российской визы в консульстве РФ

Наследодатель может оставить в наследство денежные средства на банковских счетах. Чтобы их получить, также нужно свидетельство о праве. Если умерший гражданин написал в банке завещательное распоряжение в период до 01.03.2002 года, наследники могут получить деньги в любое время непосредственно в банке, без обращения к нотариусу. Но если распоряжение оставлено после этой даты, в банк необходимо представить нотариальное свидетельство.

Некоторые виды имущества в принципе нельзя принять фактически: авторские, патентные, изобретательские права. На них необходимо получить свидетельство.

Кроме того, нередко складывается следующая ситуация. Например, дочь, проживающая в одном городе с наследодателем, осуществила фактическое принятие наследства по закону, искренне считая себя единственной наследницей. В то же время, родной сын умершего от первого брака, о существовании которого дочь не знала, подал заявление нотариусу и своевременно оформил свидетельство о наследстве на свое имя. В этом случае почти всегда неизбежно возникает разбирательство и раздел имущества через суд.

Нотариус может решить спор между наследниками без участия суда. Например, супруга и сын умершего получили свидетельство о праве на наследство. Они сообщили нотариусу, что у наследодателя имеется дочь от первого брака, но ее адрес им неизвестен. Дочь направила заявление в нотариальную контору о принятии наследства спустя 8 месяцев после смерти отца. С письменного согласия наследников, вовремя принявших имущество, нотариус вправе аннулировать ранее выданные свидетельства и выдать новые документы с учетом объявившегося позднее правопреемника.

Вступление в наследство после истечения срока

Достаточно часто к нотариусу обращаются наследники с просьбой выдать свидетельство о праве на имущество умершего после истечения ограничительного срока. Если из представленных документов не видно, что заявитель совершил действия с ним раньше, то есть в течение полугода после смерти наследодателя, нотариус откажет в выдаче документа и направит заявителя в суд.

В такой ситуации перед наследником встает вопрос: что требовать в исковом заявлении? Восстановления срока или установления фактического принятия наследства в положенное время? Это зависит от доказательств, которые имеются у истца на руках и/или возможности привлечь свидетелей.

Не допускается одновременная подача двух требований в одном заявлении: о восстановлении срока и о признании факта вступления в наследство. Это взаимоисключающие требования. Если наследник произвел какие-то действия — он уже не пропустил срок принятия наследства. Если же он просит восстановить его — предполагается, что правопреемник не принял имущество ни одним из доступных способов: ни формально, ни фактически. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в своем Определении от 27 ноября 2018 г. разъяснила, что фактическое принятие наследства по истечении установленного срока НЕ является основанием для его восстановления.

Оснований для восстановления срока очень немного: тяжелая болезнь, не позволившая обратиться к нотариусу вовремя, нахождение в длительной командировке, где невозможно было своевременно получить информацию. Суд не признает уважительными такие причины пропуска, как незнание о смерти наследодателя, о составе наследства, о способах его оформления. Имеются положительные судебные решения в случаях, когда наследник несовершеннолетний, а его законные представители не совершили нужные действия.

На практике многие наследники допускают ошибку, когда просят суд восстановить им срок для принятия наследства, мотивируя тем, что они фактически приняли наследство в установленный законом срок, однако, обратившись к нотариусу, получили отказ в совершении нотариального действия, поскольку обращение было по истечении срока для его принятия. На самом деле нотариус может отказать в выдаче свидетельства только в случае, когда из представленных документов он не может сделать однозначного вывода. Все спорные ситуации разрешаются в судебном порядке.

В ситуации, когда действительно состоялось фактическое принятие наследства по истечении срока, установленного законом, у наследника остается еще одна возможность. Нужно обратиться в суд с иском об установлении юридического факта владения наследственным имуществом и признании права собственности в порядке наследования. Например, такие обстоятельства могут возникнуть, когда было найдено завещание умершего, но срок принятия наследства уже миновал. Положительное решение суд может вынести, когда на имущество нет других претендентов.

Фактическое принятие наследства в суде

Споры могут возникать с третьими лицами, претендующими на собственность. Например, если другие наследники тоже хотят получить свои доли. Или есть никто в наследство не вступал, а имущество признали выморочным.

Что нужно сделать:

  1. Подготовить документы.
  2. Составить исковое заявление об установлении факта принятия наследства.
  3. Отправить экземпляр иска ответчику заказным письмом с уведомлением о вручении и дождаться, когда тот его получит.
  4. Подать заявление вместе с остальными документами в суд по адресу проживания ответчика.
  5. Прийти на предварительное заседание — о нем оповестят почтой или по СМС.
  6. Участвовать в судебных разбирательствах.

В общей сложности такие дела рассматриваются порядка 2-3 месяцев. Судья единолично выносит решение, и там возможны разные варианты: исковые требования могут удовлетворить полностью или частично, или отказать в удовлетворении.

Как можно подтвердить факт принятия наследства

Срок для принятия наследства и юридическим и фактическим способом составляет шесть месяцев (о сроках оформления наследства после смерти наследодателя читайте тут). При юридическом способе принятия наследства у нотариуса на руках имеется заявление о желании наследника получить имущество с указанием даты, поэтому вопросов о соблюдении срока наследования не возникает. Наследники, принимающие имущество фактически, зачастую должны предоставить нотариусу или в суд доказательства совершения действий, подтверждающих согласие на получение наследства, именно в течении полугода после смерти наследодателя.

Установить факт принятия наследства необходимо для того, чтобы нотариус выдал наследнику свидетельство о праве на наследство. Оно потребуется для оформления документов, которые подтверждают права наследника на определенные виды имущества, в первую очередь – недвижимость и транспортные средства.

Как вступить в наследство путем фактического владения

Фактическим принятием наследства будет считаться простое получение вещи, оставшейся от покойного и пользование ею. В этом случае, если ценность вещи не велика, и претензий на нее со стороны третьих лиц нет, в нотариат обращаться не нужно.

Пример. После смерти Васильевой И., две ее дочери взяли принадлежащие ей ковры, картину, сервиз и драгоценности, разделив между собой. Покойная проживала в доме сына, которому незадолго до смерти дала деньги на ремонт дома и покупку автомобиля. Он беспрепятственно передал сестрам вещи покойной матери. Оформлять раздел имущества родственники не стали.

Иногда такой простой раздел родственники не могут произвести по ряду причин, в числе которых могут быть ситуации:

  1. Одна и та же вещь востребована двумя или несколькими родственниками, которые не могут договориться между собой.
  2. Вещь имеет существенную ценность, являясь произведением искусства или антиквариатом.
  3. Наследники хотят подстраховаться на случай появления других претендентов на наследство.
Читайте также:  Как оформить завещание на квартиру?

Кроме этого, простой передачи имущества будет недостаточно, если оно подлежит государственной регистрации в Росреестре или в ГИБДД.

Какие сложности могут возникнуть

Фактическое вступление в наследство – одно из наиболее сложных наследственных дел, так как оно продвигается вопреки установленным правилам, определяемым Гражданским кодексом и Законом о нотариате. Поэтому здесь весь базовый правовой материал опирается на доказательную базу. Соответственно, если она не будет грамотно оформлена – наследник может ничего не получить. Кроме этого потребуется обращение в суд, где от грамотного составления искового заявления и ведения полемики в суде зависит общий итог.

Это как раз тот случай, когда самостоятельно действовать можно только при наличии соответствующих компетенций. Если наследник слабо разбирается в тонкостях дела, нужно сразу же найти опытного специалиста. Опыт и наличие компетенций здесь особенно важны, так как начинающие юристы могут слабо ориентироваться в сложностях законодательных актов. А фактическое вступление в наследство требует умения обходить все подводные камни.

Шаг 1. Составьте исковое заявление

В исковом заявлении необходимо указать следующие сведения (ч. 2 ст. 131 ГПК РФ):

  1. Наименование суда, в который подается иск.
  2. Сведения об истце: фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), место жительства, а также по желанию — контактный телефон и адрес электронной почты. Если иск подается представителем, указываются также аналогичные сведения о нем.
  3. Сведения об ответчике: если это организация — ее наименование и адрес, а также, если известны, ИНН и ОГРН; в отношении физических лиц — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), место жительства, а также, если известны, дата и место рождения, место работы и один из идентификаторов (например, СНИЛС, ИНН). Также по желанию указываются контактный телефон и адрес электронной почты ответчика.
    Ответчиками по данному иску в зависимости от конкретных обстоятельств дела могут быть, в частности, другие наследники, орган, уполномоченный совершать действия по оформлению и принятию в собственность РФ, субъекта РФ или муниципального образования выморочного имущества.
  4. Информацию о том, в чем заключается нарушение ваших прав, обстоятельства, на которых вы основываете свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства.
  5. Цену иска, если он подлежит оценке (в случае, если помимо основного требования об установлении факта принятия наследства наследодателем заявлены требования имущественного характера, например о признании права собственности на наследственное имущество). Цена иска определяется исходя из стоимости этого имущества.
  6. Требование об установлении факта принятия наследства наследодателем. В зависимости от обстоятельств дела в иске могут быть заявлены и другие требования, например о включении имущества в наследственную массу, о признании права собственности на наследственное имущество.
  7. Перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению.

В исковом заявлении могут быть также изложены ваши ходатайства, например об истребовании доказательств или вызове свидетелей (ч. 1, 2 ст. 57, ч. 2 ст. 69 ГПК РФ).

Исковое заявление следует распечатать и подписать. Вместо вас подписать заявление вправе ваш представитель при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд (ч. 1 ст. 48, ч. 1 ст. 54, ч. 4 ст. 131 ГПК РФ).

Главная особенность сделки по фактическому принятию наследства заключается в способе, с помощью которого утверждается ее правовой эффект. Право наследника на наследство признается в силу презумпции того, что он имел намерение приобрести это право. Презумпция является приемом юридической техники . Д.И. Мейер описывал презумпцию как «признание факта существующим по вероятности, что он существует» . В этом простом (что весьма ценно) определении отражены главные и по сути общепризнанные черты презумпции. Презумпция — это признание факта, признание на основе опыта наблюдения определенных обстоятельств. Материально-правовые презумпции — один из способов устранить правовую неопределенность и сделать вывод о состоянии юридических прав и обязанностей .

Любое лицо вправе совершать юридические действия как лично, так и через представителя. Это объясняется тем, что представительство есть общедозволенный способ осуществления прав и исполнения обязанностей . Действовать через представителя нельзя, только если запрет следует из закона expressis verbis либо если представительство объективно невозможно в силу существа отношений.

По этому поводу см. решение Верховного Суда РФ от 1 августа 2006 г. N ГКПИ06-735.

Возможность принять наследство через представителя зависит от вида представительства. При законном представительстве воля представляемого не имеет юридического значения и заменяется волей законного представителя. Поэтому факт принятия наследства представляемым будет основываться исключительно на воле представителя. При добровольном представительстве полномочие представителя возникает на основании воли представляемого, причем эта воля должна быть прямо изъявлена . Фактическое же принятие наследства основывается на предполагаемой воле. Значит, принятие наследства через добровольного представителя и фактическое принятие наследства — взаимоисключающие явления. Сделка по фактическому принятию наследства — один из немногих примеров сделки, которая не может быть совершена через представителя, поскольку «по своему характеру может быть совершена только лично» (п. 4 ст. 182 ГК РФ) . Если наследник выдает представителю доверенность на принятие наследства, это означает, что он предоставляет полномочие подать нотариусу соответствующее заявление. Более того, в такой доверенности должно быть прямо предусмотрено полномочие на принятие наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). От доверенности на принятие наследства следует отличать доверенность на совершение действий, свидетельствующих о принятии наследства (на заключение договора по поводу наследственного имущества и т.п.). Выдача такой доверенности сама по себе должна рассматриваться как доказательство фактического принятия наследства.

Полномочие предполагается, если оно следует из обстановки (п. 1 ст. 182 ГК РФ). Но в отношении действий по фактическому принятию наследства юридическим лицом эта конструкция явно неприменима.
Помимо названной нам известна лишь одна сделка, которая по своей природе не может быть совершена через представителя, — предоставление полномочия (т.е. выдача доверенности).

Читайте также:  Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при продаже автомобиля: пример

Действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, могут быть совершены наследником через представителя на общих основаниях. Отношения представительства предполагают совершение представителем юридического акта, создающего права и обязанности непосредственно для представляемого (ст. 182 ГК РФ). Некоторые действия по своей природе не могут быть совершены от чужого имени. В частности, это действия, направленные на предметы внешнего мира (так называемые реальные акты) . Поэтому через представителя нельзя владеть и пользоваться унаследованной вещью. Но через представителя можно, например, передать эту вещь в пользование третьего лица.

См. о них: Рясенцев В.А. Представительство в гражданском праве / Рясенцев В.А. Представительство и сделки в современном гражданском праве. М., 2006. С. 128 — 129.

Пленум Верховного Суда РФ дал ограничительное толкование правилам о представительстве при совершении действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства: «…такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами» (п. 36 Постановления Пленума ВС РФ N 9). Означает ли это, что действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства представляемым, не могут быть совершены его законным представителем? Нет, не означает, поскольку запрет на фактическое принятие наследства законным представителем от имени подопечного не только не основан на законе, но и не может быть обоснован с политико-правовой точки зрения. В свое время практика применения ст. 1261 ч. 1 т. X Свода законов Российской империи основывалась на том, что «принятием опекуном или попечителем на правах опекуна принадлежащего опекаемому наследственного имущества составляет фактическое вступление опекаемого в права по наследству» . Правильность такого подхода до сих пор не вызывает сомнений у специалистов .

Из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ следует, что доказательством фактического принятия наследства могут быть предъявленные наследником сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и тому подобные документы (п. 36 Постановления Пленума ВС РФ N 9). Такой подход почти полвека назад был сформулирован в разъяснениях Отдела нотариата Верховного Суда РСФСР . Очевидно, что практика демонстрирует утилитарный взгляд на проблему и учитывает психологию людей. Так, хранение сберкнижки или паспорта транспортного средства наследники часто рассматривают как гарантию того, что вклад/автомобиль находятся под их контролем. Этим можно оправдать признание наследника действующим «как если бы он был собственником».

Из практики выдачи свидетельств о праве на наследство по закону и по завещанию // Советская юстиция. 1967. N 12. С. 10. Цит. по: Серебровский В.И. Указ. соч. С. 257 — 258.

Однако с догматической точки зрения такой подход вызывает сомнения. Еще В.И. Серебровский справедливо указывал, что владение сберкнижкой на имя наследодателя само по себе не может служить доказательством принятия наследства. Сберкнижка — не наследственное имущество, а документ, удостоверяющий, что в состав наследства входит вклад. Лишь отметка в сберкнижке о получении наследником сумм из вклада доказывает принятие им наследства . Подход В.И. Серебровского применим и к случаям, когда у наследника находятся паспорт транспортного средства, договор подряда и т.п. Следуя логике Верховного Суда РФ, владение свидетельством о праве собственности на недвижимость также подтверждает факт принятия наследства. Но это несовместимо со сложившейся практикой по наследованию жилья. Традиционно считается, что для принятия наследства наследник должен совершить в отношении жилого помещения активные действия (вселиться, ремонтировать, уплачивать коммунальные платежи и т.п.).

Серебровский В.И. Указ. соч. С. 258.

Упречность подхода, сложившегося в отношении владения документами, заключается в том, что он слишком формален. И если он годится для установления факта принятия наследства в порядке особого производства, когда нет спора, то в случае спора по поводу наследства судам следует применять его весьма осторожно. Этот подход тем более непригоден в нотариальной деятельности, осуществляемой в сфере бесспорной юрисдикции. Наличие у наследника документов, подтверждающих права на наследственное имущество, отнюдь не бесспорно подтверждает факт принятия наследства. Следует присоединиться к выводу, сделанному Т.И. Зайцевой в связи с предложенным Пленумом толкованием ст. 1153 ГК РФ: «…данное правило может быть применено только судами» .

Настольная книга нотариуса. Т. 3: Семейное и наследственное право в нотариальной практике / Под ред. И.Г. Медведева. С. 248 (автор тома — Т.И. Зайцева).

Установление факта принятия наследства нотариусом

Установление факта принятия наследства в судебном порядке.

Для начала определимся, в каких случаях необходимо устанавливать факт принятия наследства в судебном порядке, а в каких случаях нотариус самостоятельно определяет факт принятия наследства (сложившиеся нотариальная практика).

В данной статье будет идти речь об установлении факта принятия наследства, а не восстановлении срока на его принятие. Восстановление срока на принятие оставим до следующего раза.

В настоящей статье я раскрою, что понимается под фактическим принятием наследства, а также порядок подачи заявления об установлении факта принятия наследства.

Чем отличается восстановление срока принятия наследства от установления факта принятия наследства, можно узнать на форуме.

Рассмотрим случаи, когда можно обойтись без суда, так как нотариус самостоятельно установит фактическое принятие наследства. По закону наследник должен обратиться с заявлением о принятии наследства в течение 6 месяцев с момента открытия наследства, то есть с момента смерти наследодателя.

В случае если наследник не обращался в течение 6 месяцев с заявлением к нотариусу, то необходимо предоставить справку формы 29 с места жительства наследодателя. Если наследник был зарегистрирован (прописан) вместе с наследодателем на момент его смерти, то нотариальная практика признает такое явление фактическим принятием наследства.

В практике бывают случаю, когда у наследодателя в собственности несколько жилых помещений, соответственно он зарегистрирован (прописан) в только в одном из них, либо вообще зарегистрирован (прописан) у третьих лиц.


Похожие записи:

Добавить комментарий